第一天到公司就受伤,算什么关系?终审判决来了!
第一天到公司就受伤,算面试关系还是劳动关系?
劳动法库小编按:这是一笔糊涂账,估计你看完案例后,还是不能确定到底谁说的是真的,但作为法院,不可能不判啊,所以,判决结果来了......
马大胆称2016年7月1日,其与**物业公司刘经理(或姓李,具体名称记不清)口头约定马大胆担任厨师,负责为该公司职工做饭,月工资标准2400元。
2016年7月2日,马大胆在员工食堂(公司办公小区墙外的平房)现场操作时,对设备不熟悉,导致操作不当引起爆燃事故,并将其烧伤。马大胆主张事故发生时,其身边有两位公司的员工,具体姓名不清。
公司对马大胆的上述主张不予认可,公司认为2016年7月2日上午,马大胆到公司面试,面试内容为在厨房(公司办公小区墙外的平房)试做几个菜,因马大胆的错误操作,导致引起爆燃事故,双方并未建立劳动关系。
马大胆以要求确认与公司存在劳动关系为由向仲裁委提出申请,仲裁委员会裁决:驳回马大胆的仲裁请求。
马大胆不服,起诉到法院。
一审判决:公司认可马大胆面试的岗位为厨师,且受伤地点为该公司办公地点,可以认定双方构成劳动关系
一审法院认为,本案争议焦点在于马大胆与公司之间是否存在劳动关系。
马大胆称其在公司担任厨师,双方约定月工资标准为2400元,在工作期间受伤,公司亦认可马大胆面试的岗位为厨师,且受伤地点为该公司办公地点,故法院认定马大胆接受的劳动管理,其所提供劳动系公司的工作业务组成部分,现公司否认双方之间存在劳动关系,主张当日系对马大胆进行面试,但并未就其主张提交证据予以证明,故法院认定马大胆与公司之间的关系符合劳动关系特征,法院依法确认双方存在劳动关系。
作为负有管理责任的用人单位,公司应对马大胆的入职时间提举相应证据予以证明。
本案中,马大胆主张其于2016年7月2日入职公司,公司基于否认劳动关系而未能对马大胆的入职时间作出陈述,应当承担相应的不利后果,故法院采信马大胆的主张,认定其入职公司的时间为2016年7月2日,并进而认定马大胆与公司自2016年7月2日起存在劳动关系。
综上,一审法院依照《中华人民共和国劳动法》第七十九条之规定,判决:公司与马大胆于二O一六年七月二日起存在劳动关系。
公司上诉:确认劳动关系不适用举证责任倒置,法院要求公司承担举证不能的不利后果,属举证责任分配错误。法院凭受伤地点系公司的办公地点,就认定是劳动关系无法律依据
公司不服,提起上诉。上诉请求:撤销一审判决,改判公司与马大胆不存在劳动关系,事实和理由:
1、马大胆错误操作造成燃气事故系在保利物业公司对马大胆进行面试的过程中发生的,公司并无任何“用工”行为,双方不存在劳动或劳务关系;
2、本案系确认劳动关系纠纷,不存在举证责任倒置的情况,一审法院要求公司承担举证不能的不利后果,属于举证责任分配错误;
3、马大胆就双方存在劳动关系未能举证,且就案件事实描述系跟随案件裁判进展事后进行的拼接;
4、一审法院以公司认可马大胆面试的岗位为厨师,马大胆受伤的地点系公司的办公地点,据此认定马大胆接受公司的管理,并无依据。
二审判决:本案比较特殊,不能苛求劳动者就双方存在持续、稳定之关系承担举证责任,单位应举证证明双方不属劳动关系
二审法院认为,双方争议焦点在于马大胆与公司是否存在劳动关系。
劳动关系,一般是指劳动者与用人单位之间因交换劳动与报酬而形成的持续性的、较为稳定的社会关系。
然而在本案中,依马大胆所述,其于2016年7月2日入职公司从事厨师工作,当日即发生事故,产生纠纷,故就本案而言,双方不具备通常情形下认定劳动关系所依据的周期性的、规律性的工资支付、考勤管理及社会保险缴纳等客观因素,进而无法苛求劳动者就双方存在持续、稳定之关系承担举证责任。
鉴于马大胆系在依公司要求、为公司提供劳动过程中受伤,在此情形下,公司主张双方仅为面试而并非劳动或劳务关系,应就此举证证明。
现公司未能就此提举证据,应承担不利后果,一审法院转而采纳马大胆的主张,认定双方自2016年7月2日起存在劳动关系,并无不当,本院予以确认。
综上所述,公司的上诉请求不能成立,应予驳回;一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定,判决如下:驳回上诉,维持原判。
案号:(2017)京01民终9484号(当事人系化名)
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来源:劳动法库、山东高法,供普法参考